Главная - Другое - Права на персонажей как определить кому принадлежит

Права на персонажей как определить кому принадлежит


Права на персонажей как определить кому принадлежит

20 ключевых пунктов об авторском праве из обзора ВС РФ

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру Пленум ВС обсудил проект . Необходимость в разъяснениях вызвана большими изменениями в обществе и экономике за последнее десятилетие. Постановление состоит из 185 пунктов и 13 разделов. Структура документа совпадает с разделами Гражданского кодекса РФ.

Остановимся на важных моментах. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина не относится к интеллектуальным правам.

Но произведения, содержащие изображения гражданина, охраняются по правилам объектов авторского права. Например, фото- и видеосъемка судебных заседаний производится в соответствии с процессуальным законодательством. Согласие на использование такой записи от участников судебного заседания не требуется.

Применение к лицу, нарушившему интеллектуальные права, мер уголовной или административной ответственности не исключает возможности применения гражданско-правовых мер защиты.

Отказ в привлечении лица к административной или уголовной ответственности не означает невозможность применения гражданско-правовых мер защиты. При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав суд вправе принять любые виды доказательств, предусмотренных процессуальным законодательством, в том числе, полученные с помощью сети Интернет.

Допустимыми доказательствами являются заверенные распечатки скриншотов с указанием адреса страницы и времени распечатки. Доказать факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей можно не только с помощью товарного или кассового чека, или свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании, например, аудио- или видеозаписи.Аудио- и видеозаписи будут являться допустимым доказательством даже, если они получены без согласия лица, в отношении которого они сделаны, так как информация о распространении гражданином контрафактной продукции не является его личной или семейной тайной. Необходимые доказательства могут быть обеспечены нотариусом, если есть опасения, что в дальнейшем они станут недоступны.

Например, нотариус может удостоверить содержание страницы сайта в интернете. Если на товарах размещен торговый знак с разрешения правообладателя или самим правообладателем, но они ввезены в РФ без его согласия, то эти товары

«могут быть изъяты из оборота и уничтожены в порядке применения последствий нарушения исключительного права на товарный знак лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей»

.

Только суд может признать материальный носитель контрафактным При необходимости суд назначает экспертизу. Вместе с тем, перед экспертом не может быть поставлен вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения. Этот вопрос решает суд с точки зрения обычного потребителя, не обладающего специальными знаниями.

Является ли конкретное лицо информационным посредником устанавливает суд с учетом характера деятельности этого лица. Ответственность информационных посредников наступает при наличии вины.Владелец сайта должен доказать, что на материалы на его ресурс разместили третьи лица, а не он сам, то есть то, что он является информационным посредником. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если владелец сайта вносит коррективы в неправомерно размещенный третьими лицами материал, то вопрос об отнесении его к информационным посредникам решается в зависимости от степени активности в формировании размещаемых материалов и от того, получал ли он от этого доходы. Пункт 1 статьи 1259 ГК РФ не содержит исчерпывающий перечень объектов авторского права.К авторскому праву можно отнести результат интеллектуальной деятельности в том случае, если он создан творческим трудом.

Вместе с тем,

«само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права»

. Не охраняются авторским правом (п.

5 ст. 1259 ГК РФ): «идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования. Например, авторским правом не охраняются шахматная партия, методики обучения». Творческий характер произведения не зависит от того, создавал ли автор его собственноручно или с помощью технических средств.

Творческий характер произведения не зависит от того, создавал ли автор его собственноручно или с помощью технических средств. При этом, если произведения созданы с использованием технических средств, но не имеют творческого характера, то они не являются объектами авторских прав.

Например, фото- и видеосъемка камер наблюдения, сделанная в автоматическом режиме. Охране подлежат также и неоконченные произведения Авторское право распространяется на любые части произведения при соблюдении следующих условий:

  1. Они сохраняют свою узнаваемость как часть произведения даже при использовании их отдельно от произведения;
  2. Они могут быть признаны результатом творческого труда автора сами по себе, отдельно от всего произведения.

К таким частям произведений могут быть отнесены, в частности, названия произведений, его персонажи, отрывки из текста, кадры из фильма и т.д. Не любое действующее лицо произведения является персонажем.

<.> под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Автор может обратиться за защитой прав именно на персонаж как часть произведения только в том случае, если докажет, что персонаж является самостоятельным результатом творческой деятельности. При этом учитывается, обладает ли персонаж индивидуализирующими его признаками: внешний вид, характер, отличительные черты (мимика, речь), и др., т.е. насколько он узнаваем вне пределов произведения.

В отношении персонажа не используется понятие «сходство до степени смешения».

Наличие внешнего сходства персонажа и спорного образа — это лишь одно из обстоятельств, которое учитывается при решении вопроса о воспроизведении используемого произведения (его персонажа). Соавторство возникает тогда, когда каждый из соавторов по взаимному соглашению (устному или письменному) внес в произведение свой творческий вклад.Как суд должен установить наличие соавторов?

Для этого необходимо выяснить, принимало ли лицо, претендующее на соавторство, творческое участие в создании произведения. При рассмотрении споров о соавторстве на неразрывное целое произведение, суд должен установить, существовало ли соавторство на момент опубликования произведения. Подтверждением может быть волеизъявление соавторов, выраженное в передаче прав, публичных заявлениях и т.д.

Не является соавторством:

  1. оказание автору (соавтору) технической поддержки или другой помощи, которая не носит творческий характер;
  2. руководство деятельностью автора, если оно не носило творческий характер.

Если произведение опубликовано анонимно или под псевдонимом, то представителем автора считается издатель. Это положение действует до тех пор, пока автор не раскроет свое имя. Поэтому, при подаче заявления в суд от издателя, суд не имеет право оставить его без движения

«по мотиву отсутствия в заявлении указания на настоящее имя автора и непредставления доверенности от автора»

.

В качестве доказательства достаточно представить произведение, на котором указано имя издателя. Использование произведения — это его публичное исполнение в живом исполнении или с помощью техническим средств в месте, открытом для свободного посещения, или для широкого круга лиц, не являющихся членами семьи. «Публичное исполнение произведения требует получения согласия правообладателя или организации по управлению правами на коллективной основе независимо от того, осуществляется ли такое исполнение за плату или бесплатно (пункт 2 статьи 1270 ГК РФ), а также от того, является представление произведения <.> основным видом деятельности или же представляет собой звуковое сопровождение иной деятельности (например, в кафе, ресторанах, торговых центрах, на территории спортивных объектов и т.п.)».

При рассмотрении споров о нарушении исключительного права на произведение путём использования его переработки, необходимо доказать, что одно произведение создано на основе другого. Суд может назначить экспертизу, чтобы установить, является ли спорное произведение переработкой ранее созданного произведения или самостоятельным трудом автора. Создание похожего, но творчески самостоятельного произведения, не является нарушением исключительного права.

При применении положений пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, необходимо помнить:

  1. Допускается свободное цитирование любого произведения, в том числе фотографического, «если это произведение было правомерно обнародовано и если цитирование осуществлено в целях и в объеме, указанных в данной норме»;
  2. Под периодическим печатным изданием (подпункт 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ) понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год. К этому же относится и воспроизведение статей в сетевом издании или в иной, указанной в абз.3 ст. 2 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», форме периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием), не являющейся периодическим печатным изданием.

По общему правилу, свободно цитировать можно статьи по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам, если иное прямо не указано автором или правообладателем. Относится ли конкретная статья к данной категории статей, суд может установить без использования специальных знаний, т.е.

без экспертизы. Что касается свободного использования произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения (ст.

1276 ГК РФ), то нужно учесть:

«„Интернет“ и другие информационно-телекоммуникационные сети не относятся к местам, открытым для свободного посещения»

.

Автором произведения считается лицо, указанное на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом (п.1 ст. 1300 ГК РФ), или в Реестре программ для ЭВМ, или в Реестре баз данных (пункт 6 статьи 1262 ГК РФ). При оспаривании авторства представляются доказательств, исчерпывающего списка которых нет.

При оспаривании авторства представляются доказательств, исчерпывающего списка которых нет.

«Например, об авторстве конкретного лица на фотографию может свидетельствовать в числе прочего представление этим лицом необработанной фотографии»

.

Перечень объектов, которые не относятся к изобретениям, определяет п. 5 статьи 1350 ГК РФ. В отношении таких объектов не проводится проверка на соответствие условиям патентоспособности. Например, не относятся к изобретениям:

  1. правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
  2. научные теории и математические методы;
  3. решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
  4. решения, заключающиеся только в представлении информации.
  5. открытия;
  6. программы для ЭВМ;

Перечень является открытым: объекты, прямо не перечисленные в пункте 5 статьи 1350 ГК РФ, не являются изобретениями, если они не отвечают определению, данному в пункте 1 этой статьи.

Решение Роспатента о недействительности патента, об окончании правовой охраны товарного знака или предоставления наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия.

С этого момента

«не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным»

.

С момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие. За нарушение исключительного права на секрет производства (разглашение любых сведений, касающихся секрета производства; другие нарушения права) может быть привлечено к ответственности любое лицо (статья 1472 ГК РФ). Например, публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), если его орган, должностное лицо, получившие доступ к соответствующей информации, такую информацию разгласили (статья 14 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», статья 17 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Право на фирменное наименование возникает только у юрлица, являющегося коммерческой организацией.

Наименование некоммерческих организаций не являются средством индивидуализации. «Вместе с тем право на наименование некоммерческой организации может быть защищено от действий третьих лиц, являющихся актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом, на основании положений статьи 10 ГК РФ, Федерального закона „О защите конкуренции“, статьи 10.bis Парижской конвенции.

«Вместе с тем право на наименование некоммерческой организации может быть защищено от действий третьих лиц, являющихся актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом, на основании положений статьи 10 ГК РФ, Федерального закона „О защите конкуренции“, статьи 10.bis Парижской конвенции. Кроме того, наименованию некоммерческой организации может быть предоставлена правовая охрана как коммерческому обозначению в случаях, предусмотренных параграфом 4 главы 76 ГК РФ». Словами, производными от официального наименования «Российская Федерация» и «Россия» являются, в том числе, «российский», а не «русский».

При рассмотрении споров о прекращении использования фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения наименованию правообладателя, суды должны установить схожесть наименований и факт, что компании занимаются аналогичными видами деятельности. Различие организационно-правовой формы, как части фирменного наименования истца и ответчика, само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.

Суд может отказать в защите права на товарный знак, если выяснит, что действия по приобретению товарного знака и исключительного права на товарный знак, а также по применению конкретных мер по защите товарного знака можно квалифицировать как злоупотребление. Например, неиспользование товарного знака само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак. По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Чтобы установить факт нарушения

«достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров»

. Смешение возможно, если, несмотря на отдельные различия, потребитель в целом воспринимает спорное обозначение в качестве определенного товарного знака.Как определяют вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения?

  1. по степени сходства обозначений;
  2. степени однородности товаров.

При этом смешение возможно:

  1. при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров;
  2. при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется Кроме этого, суд оценивает и другие обстоятельства:

  1. «используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
  2. степень известности, узнаваемости товарного знака;
  3. степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);
  4. длительность и объем использования товарного знака правообладателем;
  5. наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом».

Для определения вероятности смешения используются, в том числе, и опросы обычных потребителей соответствующего товара.

: Теги:

Как защитить авторские права на цифровой контент

Текст, фотографии, рисунки, онлайн-курсы, книги — этим цифровым контентом вправе распоряжаться только его автор и те, кому он дал на это согласие. Но на деле так получается не всегда.

К тому же иногда автор не может быть уверен в том, что материал не будет опубликован без его ведома, — к примеру, при направлении работодателю тестового задания.О том, какой контент можно использовать свободно, что делать в случае кражи контента, что грозит нарушителям авторских прав и как оформить соответствующее заявление, рассказывает Ольга Бахарева — юрист с 10-летним опытом работы как с компаниями, так и с частными лицами. Вместо сухого текста законов — практические советы с примерами из судебной практики. Ольга БахареваЮрист по защите цифровых прав, автор

  1. Часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».
  2. Другие международные правовые акты, полный перечень которых можно посмотреть на сайте .
  3. Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
  4. Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений — международное соглашение в области авторского права, положения которого (и других международных документов) имплементированы в ГК РФ.

Не существует специального законодательства, которое регулирует отношения по авторским правам в интернете.

Нет никаких различий и отступлений в цифровом мире, но особенности защиты такого контента можно проследить в актах высших судов, профильных ведомств и в международных договорах.

Рассмотрим несколько юридических (и не только) терминов. Они помогут не запутаться в нашем материале, не самом лёгком для восприятия уже по сути своей �Автор — гражданин, творческим трудом которого созданы произведения науки, литературы или искусства. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное, — презумпция авторства как главнейший принцип.Авторские права — это интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства, которые включают в себя: исключительное право на произведение, право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения.Объекты авторских прав — это произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств, назначения и способа выражения произведения.

Перечень таких объектов можно посмотреть в статье 1259 ГК РФ.Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит автору и может быть передано автором другому лицу с согласия, по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям — например, в порядке наследования или после перехода произведения в общественное достояние в силу истечения срока охраны.Копирайт (Copyright ©) — специальный знак, который подтверждает, что информационный продукт защищён авторскими правами. Знак копирайта имеет информационное значение и свидетельствует о том, что какое-то лицо считает себя обладателем исключительных прав на произведение.

Использование этого знака не даёт автору никаких преимуществ и не является доказательством его авторства.Плагиат (от фр.

plagiat — подражание) — воровство результатов интеллектуальной деятельности с присвоением себе звания автора.

Термин используется в статье 146 Уголовного кодекса РФ. Пиратство — нарушение авторства с причинением крупного ущерба, как правило.Копипаст (от англ. copy & paste — копировать и вставлять) — сленговый термин, означающий полное копирование контента.

Дальше по тексту к авторам мы будем относить копирайтеров, редакторов, фотографов, дизайнеров, иллюстраторов, авторов электронных книг и программ онлайн-обучения.

А к объектам авторских прав — соответственно их тексты, фотографии, рисунки, изображения, сайты, дизайн и курсы.

При этом перечень не является исчерпывающим. Итак, разберём распространённые вопросы и ситуации.Практически весь цифровой контент подпадает под защиту авторского законодательства.

Рассмотрим, что можно использовать без лицензии, договоров, оплаты и цитирования.

  1. Общественная организация Creative Commons разработала лицензии, на основании которых правообладатели разрешают использовать свои изображения бесплатно всем желающим. По такой лицензии работают сервисы наподобие , .
  1. Не защищаются авторскими правами творческие произведения спустя 70 лет после смерти автора — в связи с истечением срока защиты. Но есть исключения, а также стоит сделать фактчекинг в отношении ограничений со стороны других лиц, даже если срок защиты истёк.В статье 1282 ГК РФ описан порядок перехода произведения в общественное достояние — такое произведение может свободно использоваться третьими лицами без согласия правообладателя и выплаты авторского вознаграждения.

    Так, в случае из практики организация обратилась в Роспатент о регистрации товарного знака на словесное обозначение «О БЕНДЕР» и получила отказ — в связи с тем, что это имя главного героя романов Ильфа и Петрова, которое находится под охраной объектов авторских прав. Заявитель с этим не согласился, и решение было успешно обжаловано. В Коллегии палаты по патентным спорам от 24.01.2018 года можно увидеть, в какой момент сменился статус произведения и оно стало общественным:

Чтобы не ошибиться в расчёте сроков выхода произведения из под охраны объектов интеллектуальной собственности и не нарушить права наследников, можно использовать проверенные интернет-ресурсы с пометкой Public Domain (общественное достояние).

Например, ресурс предоставляет коллекцию винтажных фото, не защищённых копирайтом.В других случаях нужно спросить согласие правообладателя на использование объекта или оплатить такое право.Заимствование контента других возможно при условии правомерного цитирования. Согласно подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, любые произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторскими правами, в том числе фотографические произведения, могут быть свободно использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения, если:

  1. указывается автор, источник заимствования, а объём оправдан целью цитирования.
  2. произведение берётся для информационных, научных, учебных или культурных целей;

Что касается объёма цитирования, законодатель пока не пришёл к однозначному толкованию этой нормы.

Каждый случай рассматривается индивидуально.Свободно использовать произведения и отрывки из них также можно и при других условиях — например, если они:

  1. упоминаются в авторефератах и диссертациях;
  2. используются для создания литературной, музыкальной пародии или карикатуры на оригинальное произведение;
  3. воспроизводятся в периодическом печатном издании с последующим распространением экземпляров этого издания;
  4. публично представляются в живом исполнении без цели извлечения прибыли в образовательных, медицинских организациях, организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы — сотрудниками этих организаций и теми, кто обслуживается или содержится в этих учреждениях;
  5. служат иллюстрациями в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера;
  6. участвуют в создании произведений для слепых и слабовидящих.

Полный перечень условий содержится в статье 1274 ГК РФ. В творческой среде часто используется принцип художественного заимствования — известный манифест дизайнера и писателя Остина Клеона «Кради как художник». Не всегда получается придумать что-то уникальное, но иногда чужая мысль вдохновляет на творчество — в результате получается новое произведение.

Этого делать не нужно, так как действует презумпция авторства — пункт 4 статьи 1259 ГК РФ — и не требуется регистрация объекта авторских прав или соблюдение каких-либо иных формальностей. В момент создания произведения автор уже является носителем прав на любой вид произведения — право авторства, право на имя и право распоряжаться объектом авторских прав. При желании в соответствии со статьёй 1271 ГК РФ для информирования о принадлежащем ему исключительном праве на произведение правообладатель вправе использовать знак охраны авторских прав — копирайт, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из знака ©, имени или наименования правообладателя и года первого опубликования произведения.

Например: © Бахарева О.В., 2020 годЕсли речь идёт о веб-контенте, то знак копирайта ставится либо под каждой статьёй, либо один общий в подвале сайта с указанием диапазона дат, начиная с года создания объекта авторских прав по текущий. Подвал, или футер — это информационный блок в самой нижней части сайта.

Проставление знака © — право, а не обязанность автора. Его отсутствие не означает, что контент не находится под охраной, но и его наличие ни от чего не убережёт. В 2018 году Российское Авторское Общество полномочия по депонированию любого объекта интеллектуальной собственности двум официальным партнёрам: и .Давайте посмотрим на примере сервиса n’RIS, как это работает и сколько стоит:Согласно статье 1288 ГК РФ, по договору авторского заказа автор — физическое лицо — должен создать произведение науки, литературы или искусства по заданию заказчика.Возьмём распространённую историю, когда для отклика на вакансию копирайтер выполняет тестовое задание.
В 2018 году Российское Авторское Общество полномочия по депонированию любого объекта интеллектуальной собственности двум официальным партнёрам: и .Давайте посмотрим на примере сервиса n’RIS, как это работает и сколько стоит:Согласно статье 1288 ГК РФ, по договору авторского заказа автор — физическое лицо — должен создать произведение науки, литературы или искусства по заданию заказчика.Возьмём распространённую историю, когда для отклика на вакансию копирайтер выполняет тестовое задание. Недобросовестные заказчики могут использовать тестовое задание кандидатов в своих целях без их ведома.

Поэтому во избежание такой ситуации для защиты интересов обеих сторон можно заключить договор авторского заказа, в котором нужно указать обязанности копирайтера по созданию текстовых материалов и обязанности заказчика принять — если говорим, к примеру, про тестовое задание — или оплатить работу. Для проектной работы копирайтер может заключить с клиентом аналогичный договор.По договору авторского заказа заказчик получает право только использования текста, если копирайтер хочет сохранить за собой исключительное право на распоряжение текстом. В этом случае автором остаётся копирайтер и он может положить такой текст в портфолио.

Автор может совершить полное или частичное отчуждение прав на произведение в зависимости от договорённостей сторон. Соответствующие условия также прописываются в договоре авторского заказа. Если автор хочет полностью отказаться от своих прав на произведение в пользу заказчика, то в договоре авторского заказа следует учесть существенные условия договора об отчуждении исключительного права (статья 1234 ГК РФ).

И в этом случае использование текста в портфолио нужно согласовать с заказчиком.Если автор передаёт заказчику право частичного использования произведения, то в договоре авторского заказа указываются условия лицензионного договора (статьи 1235, 1286 ГК РФ). Прописывается объём прав, территория действия лицензии, а также размер и порядок выплаты вознаграждения. Когда копирайтер числится в штате компании и работает по трудовому договору, договор авторского заказа или лицензионный договор подписывать не нужно, если обязанность по созданию результатов интеллектуальной деятельности прописана в трудовом договоре.

В случае надлежащего исполнения обязанностей обеими сторонами исключительные права на произведения принадлежат работодателю.

По умолчанию за фотографом остаются неимущественные (право авторства, право на имя, право следования) и имущественные (исключительные) права на фотографическое произведение. Таким образом, автор думает, что может сделать со своим произведением всё, что посчитает нужным: например, передать снимки в журнал или разместить их на своём сайте.

С другой стороны, статьи 23 и 24 Конституции РФ гарантируют каждому человеку право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия недопустимы.В можно посмотреть, как судья обосновывает взыскание компенсации морального вреда в пользу гражданина, чьи фотографии были опубликованы во ВКонтакте без его ведома.

Изображение человека представляет собой часть сведений о его личности и составляет личную тайну.Пункт 1 статьи 1229 ГК РФ устанавливает запрет на использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. В соответствии с пунктом 1 статьи 152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с его согласия.Согласие не требуется в случаях, когда:

  1. изображение используется в государственных, общественных или других публичных интересах;
  1. изображение гражданина получено при съёмке в открытых для свободного посещения местах или на публичных мероприятиях за исключением случаев, когда такое изображение является главным на снимке;
  1. гражданин позировал за плату.

На практике получается, что фотоматериалами распоряжаются и модель, и фотограф.

И даже при отсутствии договора между ними каждая из сторон вправе потребовать прекращения любых действий в отношении фотоконтента. Конфликт интересов фотографа как автора и модели как лица, изображённого на фото, можно благополучно исключить, обговорив условия использования снимков с обеих сторон.

Стопроцентной защиты от копипастеров пока не придумали, но можно снизить риски вот такими способами:

  1. проставлять водяные знаки при возможности;
  2. публиковать тексты, изображения, примеры дизайна в личном блоге;
  1. брендировать всё, что можно, — например, регистрировать товарные знаки на фирменные наименования. Это даст дополнительную гарантию защиты, и в случае судебных споров повлечёт больше санкций в отношении нарушителя.
  2. периодически отслеживать использование контента через поисковики;
  3. публично заявлять о нетерпимости к воровству объектов авторских прав;
  4. подавать судебные иски в случае нарушения авторских прав;

Автор должен доказать два ключевых момента:

  1. использование нарушителем этого исключительного права на своём сайте.
  2. принадлежность прав на результат интеллектуальной деятельности,

Если вы обнаружили незаконное использование и публикацию вашего контента — допустим, переписку в электронной почте или мессенджерах, самый надёжный способ — заверить всё это нотариально.

Для этого нужно распечатать переписку и скриншоты неправомерного размещения и прийти с этими документами к нотариусу.

Другой способ — использовать сервис , где можно получить онлайн-заверение нотариусом, а протокол осмотра доказательств привезёт курьер. На момент написания статьи минимальная стоимость протокола осмотра сайта составляет и включает заверение одной-трёх URL-ссылок, но не более 20 печатных страниц скриншотов.Заверить можно всё, что есть в интернете: сайты, переписку в почте и мессенджерах, видео и изображения. Расходы на услуги нотариуса относятся к судебным издержкам и могут быть взысканы с нарушителя авторских прав.

Также можно заверить скриншоты самостоятельно — это допускается пунктом 55 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части 4 Гражданского кодекса РФ». При этом нужно указать адрес интернет-страницы, с которой сделана распечатка, и точное время её получения. Способ заверения подтверждающих авторство документов зависит от объекта спора и его ценности, а также от личности нарушителя и вероятности, что придётся прибегнуть к судебной защите.Если речь идёт об онлайн-курсах, литературных произведениях, научных статьях, то лучше обратиться к нотариусу.

Тогда в случае возражений виновной стороны у суда не будет сомнений в вашей правоте при оценке доказательств. Обстоятельства, установленные нотариусом, не нуждаются в дальнейшем доказывании, согласно статьям 61 Гражданско-процессуального кодекса РФ и 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ.Нотариальные протоколы принимаются всеми судебными инстанциями на территории России и за её пределами. Согласно положениям Минской Конвенции 1993 года, протоколы, заверенные нотариусами на территории РФ, используются в качестве доказательства в судах стран СНГ, в том числе Украины, Белоруссии, Казахстана.Согласно статье 1301 ГК РФ, при обнаружении неправомерного использования контента автор может получить от нарушителя компенсацию в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей.

Этот вариант считается самым популярным.Компенсация назначается на усмотрение суда, но не менее 10 000 рублей.

По этому поводу устоялась судебная практика — приведём пару примеров.

  1. По делу нарушитель-ответчик размещал объявления на Авито о продаже автомобильных аксессуаров и запасных частей, в которых использовал фотографии, сделанные автором-истцом без его согласия. С нарушителя удалось взыскать 450 000 рублей за 45 фотографий, обнаруженных на Авито.
  1. По делу было признано незаконным использование автореферата диссертации на соискание учёной степени доктора наук без ссылки на автора указанного автореферата.

    Суд постановил взыскать с нарушителя денежную компенсацию за нарушение авторских прав в размере 50 000 рублей и ещё 50 000 рублей за моральный вред.

В случае неоднократного грубого нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности статья 1253 ГК РФ предусматривает ликвидацию юридического лица или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. Применяется в случае ввоза, продажи, сдачи в прокат или другого незаконного использования объектов авторских прав в целях извлечения дохода.В соответствии со статьёй 7.12 Кодекса РФ нарушение авторских прав наказывается штрафом:

  1. в отношении граждан — от 1 500 до 2 000 рублей;
  2. в отношении должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
  3. в отношении юридических лиц — от 30 000 до 40 000 рублей.

В случае крупного ущерба плагиатора можно привлечь к уголовной ответственности в соответствии со статьёй 146 Уголовного кодекса РФ.

Ущерб считается крупным, если стоимость объектов авторских прав (или стоимость прав на их использование) превышает 100 000 рублей, а в особо крупном размере — 1 000 000 рублей.Уголовный кодекс предусматривает несколько мер ответственности: штраф, обязательные работы, исправительные работы, арест и лишение свободы. Применяется самое строгое наказание, если плагиат, незаконное использование объектов авторских прав или приобретение в целях сбыта совершались:

  1. лицом с использованием своего служебного положения.
  2. в особо крупном размере;
  3. группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

Максимальный срок лишения свободы составляет 6 лет.

Судебной практики по авторскому праву достаточно много.

Примеры привлечения к гражданской, административной и уголовной ответственности вплоть до лишения свободы можно посмотреть на сайте «».

курс

  1. Сможете настоять на выгодных условиях и предусмотреть риски с договорами
  2. Разберётесь, как защитить свою интеллектуальную собственность и безопасно использовать чужую
  3. Поймёте, как обезопасить себя от проблем с налогами и правовыми вопросами

После сбора доказательств нарушения авторских прав нужно составить заявление. Для этого можно обратиться к юристу, а можно составить самим — например, воспользоваться , который наш эксперт подготовила в соответствии со статьёй 15.7 Федерального закона № 149-ФЗ

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

.

В этой статье прописаны требования к досудебному порядку урегулирования спора по нарушению авторских прав, в том числе к содержанию заявления.По закону нарушитель обязан удалить объект нарушенных авторских прав в течение 24 часов. Заявление-претензия направляется нарушителю в электронном виде — обычно на сайтах указывается контактная информация и формы обратной связи.Если факт нарушения авторских прав обнаружен на сайте с контактами или на сайте, который можно проверить через поиск домена, это можно считать удачей �Проблема — если права нарушаются со стороны ника в соцсетях и нет никакой возможности идентифицировать личность. С решением такой ситуации пока есть сложности, но это не значит, что надо оставить её без реакции.

Что можно сделать:

  1. попробовать найти контакты нарушителя через подписчиков — вступить с ними в переписку, поискать комментарии с участием нарушителя, постараться добыть хоть какие-то сведения о нём;
  2. обратиться с заявлением в полицию с просьбой сделать запрос к администраторам соцсети о получении контактной информации неизвестного аккаунта. Например, для Instagram админом будет выступать Facebook.

Заявление необходимо, чтобы избежать судебного спора и решить вопрос миром.Бывает, что нарушитель не в курсе, что совершил незаконные действия, и не осознаёт, что решение суда может быть не в его пользу. Ведь в случае выигранного дела нарушитель дополнительно заплатит проценты на сумму иска и судебные издержки в виде госпошлины, услуг нотариуса и представителя. На стадии заявления автор требует удалить спорный контент со своего ресурса.

Также правообладатель может потребовать денежную компенсацию расходов на сбор доказательств. Если нарушитель не реагирует на заявление в течение одного дня или отказывается выполнять требования автора, вопрос решается в суде. Спрогнозировать срок рассмотрения дела трудно, но в любом случае он составит не менее 2 месяцев.

Со своей стороны автор может постараться ускорить процесс, если обеспечит грамотную защиту своих интересов.

Для этого лучше нанять юриста — вопросы со сбором доказательств, определением надлежащего суда и формулировкой требований довольны специфичны. Юрист определит, в какой суд обращаться, поможет собрать и оформить доказательства, а также поможет отстоять позицию автора в суде.

Расходы на оплату услуг представителя в суде можно взыскать с ответчика — при наличии договора на оказание юридических услуг.

В случае требования компенсации не всегда может быть очевидно, как определить и обосновать её размер.Каждый случай индивидуален: кража инстаграм-поста — обидная, но не то чтобы убыточная история, а вот в случае плагиата онлайн-курса речь идёт уже о реальных финансовых потерях. Один из вариантов — определить размер компенсации за произведение исходя из того, как автор определяет его стоимость.

А это зависит от количества времени, затраченного на создание, от качества материала (информативность и польза) и личных представлений автора о ценности его труда.

Не нужно стесняться назвать цифру и обосновать её для суда — вы ничего не потеряете. В крайнем случае судья снизит размер требований, но пробовать нужно всегда. Так, по делу ответчик без согласия правообладателя незаконно распространил в интернете произведение «История России» из учебного курса «История».

Вот как истец обосновал свои расчёты:В цифровом мире очень трудно следить за результатами интеллектуального труда.

Как только контент оказывается в интернете, начинается его самостоятельная жизнь и присвоить себе чужие заслуги не составляет особого труда.Согласно законодательству, можно сказать, что каждый, кто имеет доступ в интернет, ежедневно нарушает авторские права. Это происходит, когда мы пересылаем фото и посты третьим лицам или цитируем чужой текст без (корректного) указания автора и источника, — все эти действия относятся к воспроизведению контента. А воспроизведение — это исключительное право автора.

В свою очередь, автор зачастую не сообщает, на каких условиях можно воспроизводить его контент.

И только в редких случаях проставляет водяные знаки на фото или прописывает правила использования произведений.При обсуждении вопроса о том, как уберечь авторов от незаконных действий с их контентом, не стоит забывать и о добросовестных потребителях. Ведь задача авторских прав — соблюдать баланс интересов обеих сторон.

Автор свободно самовыражается (бесплатно или за деньги), а потребитель имеет доступ к результатам его творчества в рамках закона, тем самым стимулируя автора создавать новый контент.

Если мы будем знать и пользоваться своими правами, постепенно выработается общепринятая модель поведения.

А в случае обращений в суд сложится правоприменительная практика, которая со временем начнёт эффективно удерживать нарушителей от неправомерных действий с цифровым контентом. Почитайте другие руководства:Мнение автора и редакции может не совпадать.


prinyatie-nasledstva.ru © 2021
Наверх